如何防止商标被抢注?被抢先后怎么办?

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如何防止商标被抢注?被抢先后怎么办?

作者:上海捷旺知识产权代理有限公司 时间:2023-08-27 08:19:56

在商标行政执法以及司法保护中,判定两件商标是否相同或者近似是经常遇到的情形。根据《商标法》第五十七条第(一)项和第(二)项的规定,未经上海商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的构成商标侵权行为。

《商标法》及其《实施条例》并未对商标相同或者近似判定标准作出规定。在行政执法实践中,通常可以参照以下司法解释或意见。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2002〕32号)第九条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2004〕19号)第八条之规定,“相同商标”或者“与他人注册商标相同的商标”,是指与被假冒的注册商标相比较完全相同,或者与被假冒的注册商标在视觉上基本无差别、足以对公众产生误导的商标。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》(法发〔2011〕3号)第六条之规定,具有下列情形之一,可以认定为“相同商标”或者“与他人注册商标相同的商标”:

(1)改变注册商标的字体、字母大小写或者文字横竖排列,与注册商标之间仅有细微差别的;(2)改变注册商标的文字、字母、数字等之间的间距,不影响体现注册商标显著特征的;(3)改变注册商标颜色的;(4)其他与注册商标在视觉上基本无差别、足以对公众产生误导的商标。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2002〕32号)第九条第二款,商标近似是指被控侵权的商标与他人注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2002〕32号)第十条提出,认定商标相同或者近似按照以下原则进行:(1)以相关公众的一般注意力为标准;(2)既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;(3)判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(法发〔2010〕12号)第十六条则规定:

认定商标是否近似,既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度,也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素,以是否容易导致混淆作为判断标准。《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(法发〔2009〕23号)第6条曾提出:认定商品类似和商标近似要考虑请求保护的注册商标的显著程度和市场知名度,对于显著性越强和市场知名度越高的注册商标,给予其范围越宽和强度越大的保护,以激励市场竞争的优胜者,净化市场环境,遏制不正当搭车、模仿行为。

《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》(法发〔2011〕18号)第19条进一步提出:妥善处理商标近似与商标构成要素近似的关系,准确把握认定商标近似的法律尺度。认定是否构成近似商标,要根据案件的具体情况。通常情况下,相关商标的构成要素整体上构成近似的,可以认定为近似商标;相关商标构成要素整体上不近似,但主张权利的商标的知名度远高于被诉侵权商标的,可以比较主要部分以决定其近似与否。要妥善处理、最大限度划清商业标识之间的边界与特殊情况下允许构成要素近似商标之间适当共存的关系。相关商标均具有较高知名度,或者相关商标的共存是特殊条件下形成时,认定商标近似还应根据两者的实际使用状况、使用历史、相关公众的认知状态、使用者的主观状态等因素综合判定,注意尊重已经客观形成的市场格局,防止简单地把商标构成要素近似等同于商标近似,实现经营者之间的包容性发展。

在专利申请成了企业非常重视的话题,一方面现在无论是个人还是企业都更加重视知识产权,另外一方面作为企业申请专利之后可以获得很多好处,所以今天就来说说企业申请专利后有哪些好处。

第一,对于任何企业来说如果可以成功申请专利自然是好处很多,比如在专利申请之后企业可以拿着申请的专利直接变现,其中变现的方法也有很多种,比如直接转让专利的使用权就可以获得利益,只要专利本身的含金量高,转让出去是非常容易的事情。

第二,既然获得了专利自然还可以开发,而且如果是好的专利或有企业主动合作,这个时候就可以通过专利的经营权和利益分享权来获得直接利益,而且对于很多行业来说获得专利就相当于占领商机,往往可以获得非常丰厚的回报。

第三,对于很多企业来说本身就是研发和生产产品的,而这类企业申请专利不但可以有效的提高在行业中的竞争力,而且还为产品增加了附加价值,如此一来产品就可以在同类产品中脱颖而出,最终获得丰厚的回报。

第四,对于企业来说申请专利还有一个好处就是获得政府的资助或者扶持,比如有的专利申请成功之后可以享有免税政策,而又的专利会直接得到政府的扶持,这也是为什么企业都会积极的申请专利的原因,而且有时候专利在地方的比赛评选中获奖,往往也可以为企业带来很好的推广效果,这也是申请专利的好处。

前段时间小编为创业者们介绍过了关于食品经营许可证方面的事项,在企业经营过程中,对于食品公司来说,注册公司经营范围中需要有这项,而且也要有食品正才能够证明是正规经营,那么要是公司早就注册好了,变更经营范围办理食品证,要注意哪些呢?下面小编就来为你介绍,一起来了解一下吧!

注册公司经营范围,食品经营许可证办理:

1.如果是成立后的企业,想要增加食品销售的经营范围,那就需要先做工商变更,到注册所在地,提交相关材料,因为食品是前置审批的政策,所以经营范围中加上了,就可以接下来办理食品证了。2.办理食品经营许可证是分为多个类型的,需要根据自己企业所经营的类别来办理,注册公司办理的时候,对于注册地址都有着很多的要求,不管是人员还是场地,都有着不少的的要求,我们有着经营丰富的团队,在这方面更多的帮助到你。这里小编的介绍就结束了,注册公司办理食品证的时候,是有着许多的问题和办理的事项,对于这方面来说的话,可能就有很多创业者们不懂了,所以在你有这方面需要的时候,就来咨询小编吧!

商标权和版权虽然都属于知识产权,但是受不同的法律保护,客体也不尽相同。注册为商标后可以排除他人在相同或类似的商品上使用相同或近似的商标,但是不能排除他人在不相同或者类似的商品上注册或者使用(虽然可以以版权异议,但是若没有登记,就难以举证)。在全部类别都注册保护成本相对来说就很高,这是最好的方式就是将其申请版权的登记,这样就可以排除他人将其作为上海商标注册了。但是,不是所有的商标都可以申请版权登记的。

具体实质区别如下:

一、办理所需材料不同版权登记材料:1、填写作品登记申请书、作品登记表、权利保证书各一份,提交作品原件及复印件、作品说明书(说明创作构思、作品主要特点及内容等)各一份;2、个人作者申请版权登记的,还应提交身份证复印件;3、委托创作作品申请版权登记的商标注册材料:商标图样,个人身份证,企业营业执照。

二、商标注册权和版权有什么区别(1)原始权利产生的途径不同。版权自动生成而商标需注册。著作权在我国同其他大多数国家一样,都是在作者的作品创作完成之后,即依法自动产生,而不需要经过任何主管机关的审查批准。而商标权在我国实行的是注册在先原则,只有经过最先申请注册并获主管机关的审查核准后,才能取得商标专用权;商标注册权和版权有什么区别。

(2)保护的对象和范围不同。著作权的对象是作者所创的文学、艺术和科学作品,是有形资产。而商标权的对象是以文字,图形或者其组合构成的注册商标,属无形资产。对商标权的保护范围以核准注册的商标核定使用的商品为限。商标注册权和版权有什么区别。

(3)保护的目的不同。著作权保护其目的在于鼓励有益于社会的作品创作和传播,促进社会主义文化和科学事业的发展和繁荣。商标权保护目的是为了促进生产者保证商品质量和维护商标信誉,以保障消费者的利益,促进社会主义商品经济的发展和公平竞争;END商标注册权和版权有什么区别。

(4)时效性不同。国《著作权法》规定,作者的署名权,修改权,保护作品完整权的保护期不受限制。公民作品的发表权,使用权和获得报酬权的保护期为作者终生及其死亡后50年;如果是合作者作品,截止于最后死亡的作者死亡后50年。注册商标的有效期为10年,期满可以续展注册,而且可以无制重复申请,每次续展注册的有效期均为10年;商标注册权和版权有什么区别。

(5)国家主管机关和适用法律不同。国家版权局是主管全国著作权的管理工作。国家工商行政管理局商标局是主管全国商标注册和管理的工作。注意事项申请机构不一样。商标是通过商标局进行申请的,版权是通过中国版权登记中心进行登记的还有保护期限也不一样,商标是值保护了10年,而版权的是终身,另外还有保护对象和客体也不一样。


 

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